Latest Posts from Медицинский юрист Иван Печерей (@pravomedapologists) on Telegram

Медицинский юрист Иван Печерей Telegram Posts

Медицинский юрист Иван Печерей
Телеграм-канал для врачей и юристов медицинских организаций.

Чат канала: https://t.me/+zO_bjkmVX5s2MjIy

Обратная связь: https://t.me/blackdoktor

Реклама: https://t.me/nleontyev

РКН: https://gosuslugi.ru/snet/67ac11c12189cb207b419ff0
10,684 Subscribers
433 Photos
6 Videos
Last Updated 28.02.2025 08:33

The latest content shared by Медицинский юрист Иван Печерей on Telegram


‼️ 2025-й год дает юристам безграничные возможности для привлечения клиентов! 💥

Но по статистике всего лишь 5% пользуются техниками продаж 😨

Пока одни крутятся как белки в колесе, чтобы найти себе клиентов и хоть как-то покрыть расходы - другие внедряют рабочие инструменты, выстраивают стабильный поток заявок и умножают свою прибыль.

И ничего сложного в этом нет!

1. Выстраиваешь систему продаж;
2. Создаешь поток клиентов;
3. Сидишь и обрабатываешь заявки!

Хоть с телефона... В любой точке мира…

Да, нюансов как построить систему продаж масса. Как их понять? Все просто, знакомьтесь 👇

Известный юрист, владелец компании из Право-300 Сергей Рвачев рассказывает обо всем этом на своем канале!

Подписывайтесь по ссылке снизу и заберите ПОДАРОК 🎁 - гайд «Как юристу удвоить продажи всего за 5 шагов»

https://t.me/sergei_rvachev/538

Часть 3

5. Говоря в пользу медицинских организаций как ответчиков о том, что п. 1 ст. 1085 ГК РФ может рассматриваться как преследующее цель исключить возможность злоупотребления со стороны потерпевшего своим правом и получения неосновательного обогащения путем предъявления к причинителю вреда требований о возмещении расходов на лечение, которые он не понес (или понес необоснованно), поскольку уже получил, мог или может получить необходимое лечение в рамках программы ОМС, тем не менее Конституционный суд безапелляционно заявляет о том, что получение медицинской помощи в рамках программы ОМС является типичным, наиболее востребованным, но не обязательным для пациента, а в отдельных случаях и вовсе невозможным. Да и «стремление потерпевшего восстановить свое здоровье любыми доступными способами, в том числе не покрываемыми за счет средств ОМС, не может само по себе рассматриваться в качестве предосудительного».

Это уже революция, господа и дамы! Броневик подъехал.

6. А тут и «Аврора» стрельнула! Конституционный суд, рассуждая о том, что лечение в рамках ОМС не обязательно для пациента, а иногда и вовсе невозможно прямо указывает на то, что это характерно для случаев, когда конкретный эффективный метод лечения не входит в программу ОМС, а также когда обращение за бесплатной медицинской помощью сопряжено с длительным ожиданием консультации врача, проведения обследования и прочими объективными сложностями.

Смекаете к чему это? Явно не к дождю, а к деньгам. Пациентским деньгам. Ибо доказать факт длительности ожидания, длительности проведения обследования, и других «прочих объективных сложностей – легче лёгкого. Даже и юрист специально обученный для этого пациенту нужен не будет.

7. Ну и в заключении Конституционный суд как отец-батюшка ласково так говорит, что медицинская организация (правда, оказывающая платные медицинские услуги, но в данном случае это не особо важно) может предвидеть требования потерпевшего о возмещении расходов, понесенных для восстановления здоровья, в том числе на платной основе, в другой медицинской организации. Тут опять привет Кэпу, ибо предвидеть такое дело действительно труда не составляет.

И два фундаментальных тезиса:

- платное лечение не может рассматриваться во всех случаях в качестве неразумно затратного и (или) не отвечающего требованию необходимости;

- нуждаемость в том или ином виде лечения всегда должна определяться с учетом указанных особенностей, а размер расходов на лечение конкретного потерпевшего должен быть разумным и обоснованным, что может быть определено судом исходя из обычной стоимости этого лечения в конкретной местности и при прочих аналогичных обстоятельствах.

Основные выводы по данному постановлению можно сделать следующие:

1. Теперь необходимость и обоснованность расходов, связанных с платным лечением, вследствие лечения которое было неправильно проведено другой медицинской организацией, можно будет вполне себе спокойно доказать, в т.ч. ссылаясь на данное постановление.

2. Существенно поменяется правоприменительная практика, пациенты в гораздо большем количестве начнут возмещать расходы, связанные с платным лечением, на которое они пошли вследствие того, что до этого их лечили неправильно.

Но при этом стоит обратить внимание, что данные выводы не означают, что пациент получит компенсацию за платное лечение в любом случае. Он должен для этого прежде всего доказать обоснованность таких расходов и то, что лечение за плату в его случае было бы более эффективным, чем лечение в рамках программы госгарантий. Просто с данным постановлением это будет сделать гораздо легче.

Однако, в любом случае все это для государственных медицинских организаций означает сами понимаете, что.

И честно, несмотря на то, что данное постановление вполне себе логично, и отражает на мой взгляд в полном объёме пресловутый дух закона, тем не менее на душе почему-то тоскливо и тошно.

В дальнобойщики что ли пойти…

Как-то так.

Часть 2

1. Конституционный суд чётко указывает, что п. 1 статьи 1085 ГК РФ ни сам по себе, ни в системной связи с иными положениями гражданского законодательства не содержит каких-либо исключений из общего правила о полноте возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья. При этом определение объема возмещения вреда в таком случае также требованием возмещения вреда в полном, по общему правилу, объеме, - предполагает восполнение всех необходимых и обоснованных расходов, которые потерпевший произвел (должен произвести) в связи с увечьем или иным повреждением здоровья, направленных на восстановление, насколько это возможно, нарушенных функций органов и систем организма, а при невозможности их восстановления - на компенсацию (устранение) обстоятельств, которые ухудшают условия жизнедеятельности. Любые же ограничивающие права потерпевшего исключения из этого правила должны иметь специальное закрепление в законе, быть юридически обоснованными и социально оправданными.

Т.е. на практике это может означать примерно следующее – какие-либо ограничения по полному возмещению пациентам необходимых и обоснованных расходов должны быть не только юридически обоснованы и социально оправданы (практика в принципе уже шла по этому пути) но и иметь специальное закрепление в законе, с чем сразу возникает определённая проблема, поскольку таких ограничений законодательство не содержит. Единственное, что приходит на ум, это территориальные программы госгарантий по оказанию медицинской помощи, которые теоретически могут такие ограничения содержать, но это больше по части исключения, а именно отсутствия в программах государственных гарантий определённых видов медпомощи, которые пациент может получить за плату, и в последующем компенсировать через суд в делах подобного рода.

Здесь в данном случае Конституционный суд принимает определённое и очень важное уточнение.

2. Конституционный Суд обозначил основополагающую роль 323-ФЗ в части закрепления права пациента на возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему медицинской помощи. Как говорится, спасибо КЭП, но всяко теперь на это положение можно будет при подаче пациентского иска ссылаться.

3. Не обошлось и без упоминания клинических рекомендаций и их роли в истории. Конституционный суд указал, что «следование клиническим рекомендациям среди прочего призвано обеспечить соблюдение конституционно значимых стандартов доступности и качества медицинской помощи для граждан», что в свою очередь автоматически добавляет специальный отдельный слайд в мою презентацию об обязательности клинических рекомендаций.

Другой момент здесь заключается в том, что Конституционного суд прямо указывает на то обстоятельство, что «пациент вправе выбрать именно платную медицинскую услугу с учетом мнения лечащего врача, который, избирая тактику лечения применительно к случаю пациента, указывает, что конкретный способ является предпочтительным, поскольку, например, позволит избежать серьезного оперативного вмешательства в дальнейшем, минимизирует последствия травмы (заболевания), компенсирует утраченное качество жизни после повреждения здоровья. Таким образом, выбор варианта лечения - платного или бесплатного - остается правом пациента».

Т.е. пациент самостоятельно решает, какой вариант лечения ему выбирать в случае нарушения его прав в части оказания медицинской помощи.

4. Конституционный суд прямо указывает на то, что разрешение вопроса о возможности (необходимости) возмещения расходов, понесенных потерпевшим на получение медицинской помощи, осуществляется судом общей юрисдикции применительно к каждому случаю индивидуально с учётом неких общих критериев разумности и обоснованности расходов, понесенных потерпевшим.

РЕВОЛЮЦИЯ ОТ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА ИЛИ СТРАСТИ ПО 1085 СТАТЬЕ ГК РФ

ОСТОРОЖНО!!!! ЛОНГРИД!!!!

Часть 1

Не успели утихнуть страсти по поправкам в отношении статьи 238 УК РФ, как начались страсти новые – уже по гражданскому кодексу, а именно по статье 1085 ГК РФ.В дело вступил Конституционный суд, который выпустил Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 31 января 2025 г. № 4-П "По делу о проверке конституционности статьи 1085 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Р.В. Ромаданова".

И это, прямо скажем, революция! Юридический мир затаился (по крайней мере я особо комментариев по данному документу ещё не встречал), что вполне естественно, ибо всю мощь, величие, историчность и революционность произошедшего ещё предстоит осмыслить, но я постараюсь дать пока предварительные комментарии.

Итак. Для начала – в чём уникальность ст. 1085 ГК РФ. А она уникальна именно тем, что ставила определённый шлагбаум на реализации права пациента о компенсации имущественного вреда вследствие нарушения его основополагающего права на представление качественной и доступной медицинской помощи.

Как это работало. Например – так. Пациент, недовольный лечением в обычной казённой больнице, шёл в частную клинику, где получал необходимое ему лечение или же лечился от всяких страшных ятрогений, полученных в казённом учреждении, а потом, как на Руси последнее время водится, лабал иск в суд, где просил в т.ч. вернуть ему сумму, потраченную на лечение в частной клинике. Но суд, применяя положения ст. 1085 ГК РФ, в возмещении имущественного вреда в виде расходов на лечение в частной клинике, отказывал. Причина отказа – в т. что по смыслу п. 1 ст. 1085 ГК РФ пациент, имея право на бесплатное лечение (в рамках ОМС-госгарантий) аналогичного характера, которое он получил за плату, например, в частной клинике, не имеет при этом право на возмещение соответствующих расходов на лечение, которые он понёс, обращаясь за лечением за плату. Более подробно разъяснять не буду, а просто приведу в качестве примера одно из последних судебных решений такого рода, где всё подробно расписано: Апелляционное определение СК по гражданским делам Камчатского краевого суда от 25 января 2024 г. по делу № 33-117/2024. Кому интересно – можете почитать и ознакомиться.

Но теперь такой халяве для государственных медицинских организаций, к большому моему сожалению, видимо пришёл THE END. По крайней мере, защищал бы я пациентов, то очень бы порадовался произошедшему, аплодировал бы Конституционному суду стоя, плясал бы до утра и пускал салюты из главных калибров. А так остаётся пойти повеситься поплакать в уголочке крокодиловыми слезами, крокодилом при этом не будучи…

Что же в итоге произошло? Новое постановление КС РФ фактически приведённый выше шлагбаум убирает, и даёт пациенту прекрасную возможность возмещать имущественный вред в подобного рода случаях. Тут конечно довольно много будет зависеть от мастерства пациентского юриста, но практика сейчас неспешно будет нарабатываться, и нарабатываться естественно в пользу пациентов, ибо…

А «ибо» здесь следующее. Попробую указать на основные моменты разбираемого постановления. Их несколько – и они все имеют принципиальнейшее значение.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧА. В ФОКУСЕ - КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

В рамках одного обучающего проекта с указанной в заголовке темой планирую выступить в ряде городов нашей необъятной Родины.

Вчера начал движение с Урала, успешно стартовав в Екатеринбурге.

Лекция вызвала довольно большой ажиотаж, в зале был аншлаг. Постарался по полочкам разложить для врачей правовые аспекты применения клинических рекомендаций и очень надеюсь, что у меня это получилось.

Основной тезис: Многие врачи до сих пор считают, что применение клинических рекомендаций носит рекомендательный характер. При этом для правоохранителей и судов клинические рекомендации давно уже являются обязательными, и судить врача и(или) клинику будут исходя из того, что применение клинических рекомендаций носит обязательный характер. Как быть в этой ситуации - каждый врач должен решить для себя сам.

В связи с многочисленными вопросами, поступающими в мой адрес, на предмет того, где и когда можно меня послушать - сообщаю некоторые подробности своего лекционного графика:

Февраль: Санкт-Петербург, Калининград, Казань

Март: Самара, Чебоксары, Братск

Апрель: Сыктывкар

Более подробную информацию о мероприятиях тем, у кого будет желание их посетить, представлю в личном сообщении.

Как-то так.

ТОВАРИЩ ПРЕЗИДЕНТ ПОМОГИ – КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ПОЗОВИ, ИЛИ СТРАСТИ ПО ОТМЕНЕ 238 СТАТЬИ УК РФ ДЛЯ МЕДРАБОТНИКОВ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

А вы как думали, дорогие товарищи? Что всё уже закончилось? Неееееет! Всё только начинается и начинается очень преинтересно.

Представляю вашему вниманию обращение к Президенту РФ некой инициативной группы граждан, которая объединена как «потерпевшие по уголовным делам, в том числе связанным с оказанием медицинских услуг, не отвечающим требованиям безопасности, а также других заинтересованных лиц».

Что хочет эта группа граждан? Она в первую очередь:

1. Указывает Президенту на то, что знаменитая поправка про отмену применения ст. 238 УК РФ в отношении медицинской помощи была принята с нарушением ряда подпунктов пункта 1 статьи 105 Регламента Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, утв. Постановлением Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 22.01. 1998 № 2134-II ГД.

2. Просит Президента «инициировать запрос в Конституционный Суд Российской Федерации на проверку соответствия п. 3 Федерального закона от 28.12.2024 № 514-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» Конституции Российской Федерации (п. 3 законопроекта № 670471-8), так как нарушение данного Регламента повлекло уже сейчас и повлечёт в дальнейшем нарушение фундаментальных конституционных прав граждан Российской Федерации».

Что здесь можно сказать? Ну, например, то, что некоторые уважаемые эксперты оказались правы, говоря о том, что принятие данной поправки инициирует обращение в Конституционный суд, что в принципе было довольно очевидным. Этого, в принципе и следовало ожидать. Но ребята зашли с козырей – не сами пошли, а Президента решили на это подрядить. Который, собственно, данный закон о внесении этой поправки и подписал. Что-то уже смешно становится, не находите?

Идём далее. Если посмотреть аргументацию написавших письмо, то мы видим указание на кучу нарушений п. 1 ст. 105 Регламента ГосДумы, да таких, что впору за голову схватиться. Но, как водится, дьявол кроется в деталях, а в данном случае, в других статьях Регламента. Так, например, вопрос внесения поправок регламентируется совершенно другими статьями Регламента, а именно ст. 120 и ст. 121, и насколько я понимаю – процедура, установленная ст. 121 Регламента, по внесению данной поправки непосредственно в законопроект во втором чтении не была нарушена.

Что же касается возможного «нарушения фундаментальных конституционных прав граждан Российской Федерации» - то простите меня конечно, но кто-то мне может объяснить, какие фундаментальные конституционные права и кого внесением данной поправки нарушаются? Мне, правда, очень интересно. Право на справедливое судебное разбирательство? Нет. Право на защиту своих интересов – тоже нет. Право на обращение в правоохранительные органы с целью привлечения врачей-убивцев к справедливому наказанию – тем более нет, ибо никто эти права у граждан внесением данной поправки не отбирал. Так из-за чего этот весь пафосный сыр-бор-то?

Да ещё просить об инициации обращения в Конституционный суд по проверке закона того, кто сам же этот закон и подписал)))) Очень всё презабавно.

Ну в любом случае – это первая ласточка. И вполне себе допускаю, что обращения в Конституционный Суд ещё будут, по смыслу ч. 2 ст. 97 Федерального конституционного закона от 21.07. 1994 № 1-ФКЗ "О Конституционном Суде Российской Федерации" на это есть ещё примерно год или чуть больше.

Как-то так.

ПРОЕКТ ПРИКАЗА ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА,
ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА


Обсудил с коллегами проект приказа Минздрава об утверждении Порядка определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека.

Мои основные тезисы:

1. Ввиду того, что старый аналогичный документ, а именно Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24 апреля 2008 г. N 194н "Об утверждении Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека" морально устарел, необходимо принимать документ новый, отвечающий современным реалиям.

2. Очень важным представляется введение термина «недостаток медицинской помощи», которое заменило понятие «дефект оказания медицинской помощи, к которому было очень специфическое отношение в судебно-медицинском и юридическом сообществах.

3. Согласно п. 20 проекта неблагоприятный исход оказания медицинской помощи при наличии прямой причинно-следственной связи с недостатком (ами) оказания медицинской помощи оценивается как вред, причиненный здоровью человека, что в свою очередь по сути означает что если не будет выявлено прямой причинно-следственной связи между недостатком оказания медицинской помощи и неблагоприятном исходом, то вред здоровью не определяется и не устанавливается.

4. Пункты 20 (Неблагоприятный исход оказания медицинской помощи при наличии прямой причинно-следственной связи с недостатком (ами) оказания медицинскойпомощи оценивается как вред, причиненный здоровью человека) и 21 (Осложнение медицинского вмешательства при выявлении недостатка(ов) оказания медицинской помощи, находящегося (ихся) в прямой причинно-следственной связи с этим осложнением, оценивается как вред, причиненный здоровью человека) проекта фактически дублируют друг друга.

Как-то так.

С ДНЁМ СТУДЕНТА!!!!

Гаудеамус игитур! Гуляй студент! От сессии до сессии живут студенты весело! Да и вообще живут неплохо!

Удачи, студенческий люд! И как водится - халява приди!!!)))

Телеграм канал для врачей, которые хотят развиваться и быть востребованными в своей нише

Сейчас дефицит действительно качественной актуальной информации в разных направлениях медицины и обмена опытом с коллегами.

Всю свежую информацию и полезные советы для эффективной работы врачей и выстраивания коммуникации с пациентами теперь можно получать в одном месте - в канале ВРАЧ В КУРСЕ.

❗️Больше не нужно быть подписанным на десятки информационных медицинских каналов.

Будьте в курсе свежих новостей и событий в мире медицины: https://t.me/+B7D1MVfrO0Q0MzFi.

ВРАЧ ВЗЫСКАЛ 300.000 РУБЛЕЙ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА В ДЕЛЕ О ЗАЩИТЕ ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВ И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ

И вновь Медицинская Россия сообщает нам радостные новости об успешной защите нарушенных прав медицинских работников.

Согласно информации Воронежского областного суда, врач воронежской больницы добился в суде защиты своей чести, достоинства и профессиональный репутации, взыскав с пациента без малого 300.000 рублей компенсации морального вреда.

Продан Ю.В. обратился в суд с иском к Хаустову И.В. о запрете распространения видеоролика, признании не соответствующими действительности и порочащими честь и достоинство, деловую репутацию сведения, указанные в видеоролике, возложении обязанности разместить опровержение сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию, взыскании компенсации морального вреда, судебных расходов.

В обоснование своих требований указывал на то, что с 2007 года занимает должность врача-хирурга в БУЗ ВО «Эртильская районная больница».

В марте 2024года в хирургическое отделение больницы поступил пациент с травматической ампутацией средней фаланги второго пальца левой кисти. Ему была оказана медицинская помощь в полном объеме. Жалоб от пациента не поступало.

После того, как истец вышел из перевязочного кабинета, к нему подошел мужчина, который стал осуществлять в отношении него видеосъемку, при этом угрожая и выкрикивая унизительные высказывания в неприличной форме. На предложение покинуть отделение, последний ответил отказом, после чего была вызвана полиция.

Впоследствии истцу стало известно, что осуществлявший видеосъемку мужчина – ответчик Хаустов И.В.

В тот же день, Хаустовым И.В. в социальных сетях была размещена видеозапись, на которой он, обращаясь к Продану Ю.В., обвиняет его в том, что врач-хирург находился в состоянии алкогольного опьянения при оказании медицинской помощи.

Постановлением мирового судьи судебного участка № 3 в Панинском судебном районе Воронежской области от 06.06.2024 по делу об административном правонарушении Хаустов И.В. привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ.

Решением Панинского районного суда Воронежской области от 19.09.2024 исковые требования Продана Ю.В. удовлетворены частично.

Признаны не соответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию сведения, распространенные Хаустовым И.В. о враче-хирурге Продане Ю.В. о том, что он был в состоянии алкогольного опьянения при оказании медицинской помощи.

На Хаустова И.В. возложена обязанность в течение пяти календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу:

– удалить посты, содержащие видеоизображение и текст с комментариями к нему со сведениями, не соответствующими действительности;

– опубликовать и направить опровержение ранее направленных им сообщений;

– направить опровержение, содержащих не соответствующие сведения;

С Хаустова И.В. в пользу Продана Ю.В. взыскана компенсация морального вреда в размере 300000 руб., и судебные расходы в размере 35408 руб.

В случае неисполнения Хаустовым И.В. хотя бы одного из пунктов решения суда в установленный срок, с ответчика в пользу Продана Ю.В. взыскана судебная неустойка единовременно в размере 5000 руб. и в размере 100 руб. за каждый день просрочки.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Воронежского областного суда решение Панинского районного суда Воронежской области от 19.09.2024 оставлено без изменения, апелляционная жалоба Хаустова И.В. без удовлетворения.

ССЫЛКА НА КАРТОЧКУ ДЕЛА ЗДЕСЬ!

Постараюсь в ближайшее время прокомментировать данное решение суда.